+7 (727) 2222-101
 
Ответы на вопросы
Все
Вопрос от: Гуля

Компания заключила договор закупа с государственным учреждением по поставке лекарственных средств. 8 из 9 позиций были поставлены в срок. По 9 позиции в наш адрес пришло письмо от завода производителя о снятии данного препарата с производства. Замена невозможна. ГУ подали в суд для признания нас недобросовестными поставщиками. Можно ли в данной ситуации сослаться на форс-мажор?


Ответ: Здравствуйте, Гуля!
Согласно п.2 статьи 259 Гражданского кодекса РК (далее ГК РК) лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.
Отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров представляет собой нормальный риск предпринимательской деятельности и не может служить основанием для освобождения от ответственности лица, которое сознательно избрало для себя предпринимательскую деятельность в качестве экономической.
Таким образом, неисполнение предпринимателем обязательства вследствие непреодолимой силы освобождает его от ответственности за нарушение, но данное положение не применяется к обстоятельствам, возникшим вследствие отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, а в данном случае снятие препарата с производства и невозможность предоставить его замену является именно таким обстоятельством.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Дзейтова Зарина
Вопрос от: Болат

Заказчик не оплатил по гос закупу. Ссылается, что договор не зарегистрирован в казначействе.


Ответ: Здравствуйте, Болат!
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона РК «О государственных закупках» договор о государственных закупках вступает в силу после его регистрации в органах казначейства. В этой же статье Закона сделана оговорка, при которой в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Бюджетного кодекса РК от 04.12.2008 г. № 95-IV и Приказом МФ РК от 27.01.2016 г. №30 «Об утверждении перечня специфик экономической классификации расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной» исключена обязательная регистрация договоров о государственных закупках. Таким образом, требование о регистрации договоров о государственных закупках в Казначействе не носит обязательный характер.
Согласно пункту 5 статьи 96 Бюджетного Кодекса РК подлежат регистрации договоры в пределах сумм, утвержденных индивидуальным планом финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год, и базовых расходов бюджета второго и третьего финансовых годов планового периода гражданско-правовые сделки в течение всего срока их действия, связанные с:
1) бюджетными программами развития со сроком реализации более одного года;
2) текущими бюджетными программами, предусматривающими приобретение активов и других товаров, длительность технологического срока изготовления которых обуславливает их поставку в следующем (последующие) финансовом году (финансовые годы);
3) предоставлением услуг со сроком более одного финансового года в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, а также реализацией государственных заданий, предоставлением услуг, работ со сроком более одного финансового года в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан;
5) проведением мероприятий за счет средств резерва Правительства Республики Казахстан, со сроком реализации более одного финансового года.
Таким образом, при наличии условий, указанных выше, и  отсутствии регистрации в Казначействе договор будет считаться недействительным, однако, при отсутствии таких условий, регистрация является необязательной и на действительность сделки не влияет.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Нечаева Александра
Вопрос от: Асель

Здравствуйте. Вопрос: после оформления продажи действующего ТОО у нотариуса, с последующей передачей всех документов на ТОО (УСТАВ, свидетельство о регистрации, печать), несёт ли ответственность продавец в дальнейшем за действия покупателя ТОО? Покупатель не переоформил на себя ТОО в органах юстиции. Несет ли продавец ТОО ответственность за дальнейшие действия покупателя ТОО?


Ответ: Здравствуйте, Асель!
Пункт 6 статьи 42 Гражданского кодекса РК (далее ГК РК) гласит: юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях:
1) уменьшения размера уставного капитала;
2) изменения наименования;
3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг).
Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без перерегистрации юридического лица, являются недействительными. Таким образом, новый участник товарищества обязан перерегистрировать юридическое лицо.
Недействительная сделка, согласно пункту 2 статьи 157-1 ГК РК не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, законодательными актами Республики Казахстан или не вытекает из существа или содержания сделки.
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года № 2198 (далее - Закон) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, юридическое лицо, филиал (представительство) подлежат государственной (учетной) перерегистрации.
Исходя из вышеперечисленного, отсутствие перерегистрации юридического лица влечет ее недействительность, а это значит, что лицо, осуществляющее отчуждение ТОО, остается ее собственником и несет ответственность за все совершаемые действия.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Дзейтова Зарина
Вопрос от: Назгуль

Здравствуйте! На основании договора купли-продажи необходимо переоформить ТОО на другое лицо. Какая процедура, с чего начать? Спасибо!

Ответ: Здравствуйте, Назгуль!
Согласно п.6 статьи 42 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях:
1) уменьшения размера уставного капитала;
2) изменения наименования;
3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг).
В связи с этим, согласно п.2 ст.19 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», необходимо произвести государственную регистрацию ТОО в органах юстиции.  В соответствии с п.6 этой же статьи, для государственной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью учредителями должны быть представлены: 
1) заявление о создании товарищества, подписанное лицом, уполномоченным учредителями на создание товарищества;
2) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете
Серикканов Данияр
Вопрос от: Данагуль

Добрый день, не могли бы подсказать, учредитель компании может подписывать документы по банку?


Ответ: Здравствуйте, Данагуль! 
Согласно, статье 37 Гражданского кодекса Республики Казахстан  (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (далее ГК РК), юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами и учредительными документами. Виды, порядок назначения или избрания органов юридического лица и их полномочия определяются законодательными актами и учредительными документами. Учредительными документами, в соответствии со ст.41 ГК РК, являются  1) устав и учредительный договор; 2) устав; 3) устав и оформленное в письменном виде решения об учреждении юридического лица (решения единственного учредителя) в случае, если юридическое лицо учреждено одним лицом.  По общему правилу, если в учредительных документах прямо не указана компетенция учредителя, то он не вправе совершать действия от имени юридического лица.
Соответственно, возможность совершения действий учредителя от имени юридического лица зависит от содержания учредительных документов.  

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Сабит Жания
Вопрос от: Елдос

Здравствуйте. У меня есть кредит, переданный коллекторскому агентству и взыскание долга по расписке через частного судебного исполнителя. Если я открою ТОО и буду единственным учредителем, могут ли наложить арест на счета ТОО или подать на взыскание долга на ТОО коллектор или ЧСИ?


Ответ: Здравствуйте, Елдос!
Согласно пункту 2 статьи 44 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть), учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества. Ваше ТОО будет являться самостоятельным субъектом права, соответственно оно не будет отвечать за ваши долги и счета арестованы не будут. 
Однако судебный исполнитель вправе произвести взыскание на вашу долю в уставном капитале ТОО.  Согласно п.1 ст.37 Закона Республики Казахстан о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью от 22 апреля 1998 года, кредиторы участника товарищества с ограниченной ответственностью вправе требовать в принудительном порядке на основании решения суда обращения взыскания на долю или на часть доли такого участника в имуществе товарищества. То есть, Ваша доля (или часть доли, в зависимости от суммы долга) может быть принудительно продана с публичных торгов иным лицам. И если Вы потеряете всю свою долю в уставном капитале ТОО, то Вы перестанете быть ее участником, иными словами, потеряете свою фирму. 
Кроме того, судебный исполнитель может наложить арест на Вашу заработную плату, как директора ТОО и на дивиденды, которые Вы получите в качестве участника (учредителя) юридического лица. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Иминов Фарух
Вопрос от: Санат

Доброе утро. Вопрос об отоплении частного жилого дома. Могут ли работники организации теплосети заставить меня перекрыть байпас (перемычка, задвижка между подачей и обратной трубой) и поставить свои пломбы с угрозой в противном случае отключить меня от отопления? В таком положении байпаса у меня счетчик мотает больше и нет возможности на время отключить отопление, так как если я перекрою подачу и обратку, в системе не буден циркуляции и трубы промерзнут. А меня это совсем не устраивает. Можете, пожалуйста, проконсультировать или дать ссылку на пункт закона, где все это регулируется? Заранее очень благодарен.


Ответ: Здравствуйте, Санат
Согласно пунктам 21 и 22 Приказа министра энергетики РК от 18 декабря 2014 года  № 211 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией», следует, что:
21. Все вновь присоединяемые и реконструируемые системы теплопотребления выполняются в соответствии с проектной документацией, согласованной с энергопередающей или энергопроизводящей организациями.
22. До ввода в эксплуатацию теплопотребляющие установки проходят приемо-сдаточные (технические, предусмотренные актом технической готовности) испытания.
Следовательно, если при установке самих батарей в проектной документации было указано наличие байпаса, то Организация теплосети не вправе требовать с Вас перекрытия вашего байпаса и установки пломбы. Однако, если же в проектной документации не была предусмотрена  установка байпаса, то они могут требовать перекрытия байпаса и установить пломбу. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Сыздыкова Асем
Вопрос от: Александр

Добрый день. Я хочу взять в долг определенную сумму денег под залог движимого и недвижимого имущества. Можно ли указать в расписке, что человек обязуется принять мое имущество за ту стоимость, которую я укажу в случае отсутствия денежных средств, на момент возврата долга? Например, новый автомобиль Z с салона стоит 8 000 000 тг., я указываю стоимость своего авто Z 10 000 000 тг.


Ответ: Здравствуете Александр!
Согласно пункту 2 статьи 716 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК РК) Договор займа признается заключенным в надлежащей письменной форме также при наличии облигации, расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему заимодателем определенной суммы или определенного количества вещей. В соответствии с подпунктом 2 пунктом 1 статьи 152 ГК РК сделки, совершаемые на сумму превышающим свыше ста месячных расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых при самом их совершении. Согласно пункту 4 статьи 8 закона «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» месячный расчетный показатель составляет 2525 тенге 2525*100=252 500 тенге. Превышающие эту сумму сделки должны заключаться в письменной форме.
Также по пункту 1 статьи 307 ГК РК в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога, существо, размер или максимальная сумма и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В случае, если предметом залога выступает недвижимое имущество, в договоре о залоге должна быть указана его оценка. Движимое имущество и (или) отдельные категории движимого имущества (включая машинное оборудование и запасы материальных оборотных средств), являющиеся предметом залога, могут иметь общее описание предмета залога без требования конкретного описания залогового обеспечения и без оценки предмета залога. В договоре о залоге должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится во владении заложенное имущество, и допустимость его использования. Оценка предмета залога выражается в тенге и может определяться соглашением сторон, если иное не установлено законами Республики Казахстан. Оценка предмета залога, обеспечивающего обязательство в иностранной валюте, выражается в тенге и валюте обязательства по рыночному курсу обмена валюты на дату заключения договора о залоге.
Согласно данной статье оценка движимого имущества определяется соглашением сторон, и не может быть обязательным условием одной из сторон. То есть вы можете указать стоимость движимого заложенного имущества в расписке, но залогодержатель не обязан принимать заложенное имущество именно по этой цене в счет погашения долга.   
Пункт 1 статьи 319 ГК РК  реализация (продажа) заложенного имущества производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законодательными актами не установлен иной порядок. То есть по общему правилу если (должник) не смог вернуть определенную сумму в срок согласно соглашению (договору), то заложенное имущество продается с публичных торгов.
Пункт 5 статьи 319 ГК РК при объявлении торгов несостоявшимися, ввиду участия в них менее двух покупателей, залогодержатель вправе либо обратить заложенное имущество в свою собственность по его текущей оценочной стоимости, устанавливаемой решением суда или доверенным лицом на основании отчета об оценке, составленного оценщиком, либо требовать назначения новых торгов. В соответствии с данным пунктом если торги не были реализованы то залогодержатель (тот кто держит имущество в залоге), вправе направить заложенное имущество в свою собственность по его оценочной стоимости. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Жанатов Тимур
Вопрос от: Сауле

Добрый день. Вопрос: кредит оформлен на некое физическое лицо, которое в залог передает квартиру. Затем с разрешения банка эту квартиру заемщик дарит. После этого заемщик умирает. После смерти заемщика проходит 2 года и никто наследственное право за умершим не оформляет. Залог остался у банка и одаряемый не может ни пользоваться данной квартирой, ни снять залог. Так как на этот займ был оформлен договор страхования, одаряемый считает, что наступил страховой случай и удовлетворение кредита банк должен получить от страховой компании. Одаряемый не является наследником первой очереди.


Ответ: Здравствуйте, Сауле!
Доброго времени суток. Согласно статье 323 ГК РК «В случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем не установлено иное. Таким образом, одаряемый, получив квартиру, несет все обязанности залогодателя. Статья 317 гласит, что «Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает». В данном случае ввиду того, что существует страховка на данный заём, в случае взыскания на квартиру, стоимость заложенного имущества (квартиры) должна будет покрыть обязательство(долг по займу) в той части, в которой его не покроет страховка. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Букенов Руслан
Вопрос от: Замира

Здравствуйте, подскажите ответ. После смерти матери я, моя сестра и брат вступили в права наследования на имущество (дом, квартира и дача). Как можно продать все имущество без согласия одного из собственников?

Ответ: Здравствуйте, Замира!
При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество переходит со дня открытия наследства в общее долевое имущество наследников.
При этом следует различать распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, и распоряжение долей в праве общей долевой собственности.
Мы подразумеваем, что Вы хотите продать имущество, находящееся в долевой собственности.  Согласно пункту 1 статьи 212 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее - "ГК РК”), распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Таким образом, без согласия одного из собственников, у Вас нет возможности продавать имущество.
Однако, на продажу своей доли в общем долевом имуществе согласие других собственников Вам не нужно. Согласно пункту 2 статьи 212 ГК РК, распоряжение своей долей в общей долевой собственности каждый ее участник осуществляет самостоятельно. При этом, Вы должны соблюсти правило согласно статье 216 ГК РК о праве преимущественной покупки доли другими участниками общей долевой собственности. В соответствии с пунктом 2 статьи 216 ГК РК, Вы, как продавец доли, обязаны известить остальных участников долевой собственности о намерении продать Вашу долю постороннему лицу в письменной форме с указанием цены и других условий, на которых Вы продаете ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, то Вы вправе продать свою долю любому лицу.