+7 (727) 2222-101
 
Ответы на вопросы
Договоры, обязательственное право
Вопрос от: Марат
Написали на меня заявление о порче имущества. Я снял двери и окна которые сам ставил. Из дома который у меня отсудили.
Ответ: Пунктом 2 ст. 249 Гражданского Кодекса РК определены основания прекращения права собственности, в том числе вследствие обращения взыскания на имущество по обязательствам собственника.  
Таким образом, Вы уже не являетесь собственником данного имущества. И, наоборот, лица, подавшие на Вас заявление, приобрели на это имущество право собственности. Поэтому и двери, и окна считаются их собственностью. 
Согласно части первой п. 1 ст. 917 Гражданского Кодекса РК, вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.
Вопрос от: Ирина
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, я в разводе с мужем семь лет алименты муж не платил, в браке был куплен дачный домик на меня, при разводе муж не претендовал на раздел имущества, как бы оставил для дочери, сейчас я хочу продать дачный домик, может ли бывший муж воспрепятствовать моим действиям и необходимо ли его согласия, ведь срок исковой давности истек?
Ответ: Если супругами не производился добровольный либо в судебном порядке раздел имущества, судом не признано право индивидуальной (раздельной) собственности на указанное имущество, то Вам необходимо получить нотариальное согласие бывшего супруга на отчуждение недвижимости, приобретенной в период брака, поскольку оно является общей совместной собственностью супругов. 
Нотариус не вправе самостоятельно применить срок исковой давности и совершить сделку без согласия бывшего супруга, поскольку лишь суд может применить его (срок исковой давности) в рамках судебного разбирательства. 
Таким образом, в Вашем случае необходимо либо получить нотариальное согласие бывшего супруга на продажу недвижимого имущества, либо при его отказе в судебном порядке установить прекращение права совместной собственности и признать за Вами право собственности на указанное имущество.
Вопрос от: Жанна

Добрый день! я подарила через нотариальный договор дарения свою долю в ТОО своему мужу. Он единственный участник ТОО. Помогите пожалуйста составить решение для перерегистрации ТОО в органах юстиции. Что нужно написать в решении?


Ответ: Добрый день, Жанна!
Для наиболее полного и корректного оказания вам юридической консультации нами был составлен детальный образец «Решения единственного участника о перерегистрации в связи с дарением доли», доступный ниже по ссылке. 
Также нами для удобства на ваш почтовый адрес было выслано письмо с прикрепленным Решением.
В Решении имеются инструкции, выделенные красным цветом шрифта, где указаны конкретные данные, необходимые для заполнения вами, а именно – ИИН, БИН, ФИО и др.
Настоящее Решение соответствует всем требованиям действующего законодательства. Ссылка 
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Маргузиев Архат
Вопрос от: Дина

Здравствуте! 23.06.2020 г. заключила договор подряда на услуги ремонта квартиры под ключ. По Договору срок исполнения 60 дней (01.09.2020г.). По сегодняшний день (25.02.2021г.) ремонт квартиры не завершен, работы не выполнены, объект под ключ не сдан и мне нанесен большой материальный ущерб. Как выяснилось позднее, договор подряда со стороны Подрядчика подписал человек, который выдавал себя за другого, т.е. представился под чужой фамилией и подписал договор за другого человека. Также позднее выяснилось, что таких потерпевших более 10 человек. В ноябре 2020 г. несколько потерпевших, объединившись, обратилась в Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) для защиты своих прав. Досудебный порядок по отношению к Ответчику был выдержан. ОЗПП от нашего имени было подано коллективное Исковое заявление в Суд на признание Договоров подряда недействительными. Судья во время беседы с потерпевшими сказал, что ОЗПП не могут представлять наши интересы в Суде о признании договоров недействительными и, что подавать Исковое заявление должен каждый потерпевший индивидуально. Прошу Вашего совета, как мы можем добиться признания договоров подряда недействительными и возместить весь причиненный нам ущерб. Какой должен быть порядок наших действий и может ли ОЗПП представлять наши интересы? Заранее благодарю Путем переговоров с компанией достигнуть.


Ответ: Добрый день Дина! Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем следующее:
Во-первых, необходимо обратить внимание на то, имеется ли доверенность у подписавшего от лица, в интересах которого был подписан договор? Ответ на данный вопрос, необходим для того, какие действия будут предприняты в дальнейшем. 
Рассмотрим три случая:
Доверенность имеется.
Доверенность не имеется, но имеется согласие.
Доверенности нет, также как и согласия.
При первом случае, все очевидно, сделку недействительной признать не получится.
Во втором случае все немного иначе. Если быть точнее, то согласно ст.165 ГКРК:
«Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения им этой сделки.
Последующее одобрение представляемым делает сделку действительной с момента ее совершения.» 
Т.е. даже при отсутствии доверенности, но при последующем одобрении лицом, от имени которого была совершена сделка, сделка остается действительной и оснований для признания ее недействительной нет.
При третьем случае, все также просто, как и при первом случае. Нет доверенности, нет согласия, следовательно, есть основание для признания сделки недействительной. 
Однако в виду невыполнения подрядчиком своих обязательств, подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 620 ГКРК: «Если иное не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.»
Также, в случае, отсутствия основания для признания сделки недействительной и невыполнения подрядчиком своих обязательств, у Вас в соответствии с п.2 ст.627 ГКРК имеется право для расторжения договора и возмещения своих убытков.: «Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.»
Также, учитывая, что Вы в данном случае также являетесь потребителем, можно будет применить впридачу ЗРК «О защите прав потребителей» а именно п.4 ст. 34 Закона, согласно которому:
«Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги), что окончание ее к сроку становится явно невозможным, то потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков».
Далее,  применяя общую часть ГКРК, необходимо определить понятие нарушения обязательства. Так, согласно ст.349 ГК РК:
"Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение. При возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора».
Далее, в связи с нарушением обязательства в данном случае, необходимо применить ст. 350 ГКРК:
«Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки».
Определение убыткам, упомянутым в ст.350, дано в п.4 ст.9 ГКРК:
«Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».
Далее, касательно возврата искового заявления судьей и Вашего вопроса по поводу того, могут ли ОЗПП представлять интересы потребителей в суде.
ОЗПП на основании Закона о защите прав потребителей имеет право предъявлять иски в суд в интересах потребителей. В соответствии со ст. 41: «Общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы) вправе: 7) предъявлять иски в суд в интересах потребителей, в том числе в интересах неопределенного круга потребителей;»
Из чего следует, что возврат искового заявления судьей со ссылкой на невозможность представления ОЗПП интересов потребителей в суде, является необоснованным, в виду чего, Вам будет необходимо подать в суд частную жалобу в соответствии с п.4 ст.152 ГПК РК: «На определение суда о возвращении искового заявления может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.»
Однако, возможен также вариант, что отказ обоснован Уставом ОЗПП, в котором возможно не была предусмотрена возможность представления интересов потребителей в суде. Однако, такое маловероятно, в виду прямого предоставляемого законом права на предъявления исков в суд в интересах потребителей.
Резюмируя все вышеизложенное, признать сделку недействительной будет возможно в том случае, если будет подтвержден факт того, у подрядчика, подписавшего данный договор подряда, отсутствует доверенность и одобрения лица, от имени которого была совершена сделка не было. В таком случае, Вам будет необходимо подавать исковое заявление в суд о признании сделки недействительной ссылаясь на ст. 159 ГКРК. Однако в случае отсутствия подобного основания, Вам необходимо расторгнуть договор подряда в виду ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком и возмещения своих убытков.
В своем исковом заявлении, можете также потребовать возмещения морального ущерба. В своем исковом заявлении Вам будет необходимо указать сумму, которую Вы хотите потребовать для возмещения морального ущерба. В данном случае согласно ч.2 п.5 Нормативного постановления  Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года №7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда»:
«В исковом заявлении истец обязан указать обстоятельства и привести доказательства, подтверждающие факт нарушения его личных неимущественных благ и прав, и необходимость их защиты, а также сумму компенсации, которая, по его мнению, обеспечит возмещение причиненного ему морального вреда». 
Следовательно, Вам также будет необходимо доказать свой моральный ущерб, который Вы понесли, в виду неправомерных действий подрядчика.
Вы также можете потребовать и возмещения убытков за потраченное время. Так, согласно ст. 114 ГПК РК:
«По заявлению лица, участвующего в деле, со стороны, недобросовестно заявившей заведомо необоснованный иск или спор против обоснованного иска (лицо знало или должно было знать) либо систематически противодействовавшей правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другого лица, участвующего в деле, компенсацию убытков за фактическую потерю времени».
Размер убытков будет определяться судом, как указано в п.2 данной статьи:
«Размер убытков определяется судом с учетом конкретных обстоятельств, в том числе исходя из действующих норм оплаты соответствующего труда в данной местности».
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Уббиниязов Ихтияр
Вопрос от: Султан

Добрый день. Такая ситуация произошла на днях. Я являюсь мастером швейного цеха, оформлен как ИП. Взяв заказ на днях, сделал всё как нужно, по требованию заказчика, через пару дней, заказчик принес товар, потребовал полное возмещение средств за товар, в размере 350.000 тенге, якобы за порчу (За то, что прошил, и ей не понравилось/порча). Хоть и работали мы без какого-либо договора, подтвердить это никто и никак не может. Подала в суд иск, который через пару дней состоится. Суть вопроса, что можно сделать в моей ситуации?


Ответ: Добрый день, Султан!
Исходя из предоставленных Вами данных мы выделили следующие вопросы:
1)Возникли ли между Вами и Заказчиком гражданские правоотношения ввиду отсутствия договора подряда?
2)Лежит ли на Вас как на Подрядчике (Исполнителе заказа) обязанность возмещения убытков за порчу материала?
После анализа Вашего дела мы пришли к ключевым выводам, на которые хотим обратить Ваше внимание: 
В соответствии с п.1 ст.7 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Одним из таких видов договора, предусмотренного гражданским законодательством, является договор бытового подряда. 
Согласно статье 640 Кодекса по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина-заказчика определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. В данном случае, Вы, будучи индивидуальным предпринимателем – подрядчиком, осуществили заказ гражданина-заказчика, в целях удовлетворения его потребностей, а также ожидая вознаграждения за свою работу. Между вами возникли гражданские правоотношения.
Договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи подрядчиком заказчику квитанции или иного документа, подтверждающего заключение договора, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором (ч. 1 ст. 642 Кодекса). В случае отсутствия подтверждающих заключение договора документов договор бытового подряда считается заключенным в ненадлежащей форме. Здесь Вам необходимо понять, что по общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, кроме случаев, прямо предусмотренных законами РК, при которых несоблюдение простой письменной формы сделка считается ничтожной (например, договор купли-продажи недвижимости, договор банковского вклада и т.д.). Однако возникают другие правовые последствия. 
Так, согласно ст. 153 Кодекса несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. В то же время, законодатель в ч. 2 ст. 642 Кодекса указывает, что отсутствие у заказчика [по договору бытового подряда] указанных документов не лишает его права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения договора или его условий. Таким образом, можно заключить, что отсутствие договора или документов, подтверждающих заключение договора бытового подряда, не влечет недействительность вашей сделки – договор подряда между Вами и заказчиком был заключен, хоть и в ненадлежащей форме.
Теперь необходимо разобраться в вопросе возмещения убытков.
В соответствии со статьей 632 Кодекса выполненная подрядчиком работа должна соответствовать условиям договора, а при их отсутствии или неполноте - требованиям, обычно предъявляемым к работе соответствующего рода. Последствия же несоответствия выполненной работы требованиям, указанным в статье 632, регулируются статьей 635 Кодекса. 
В указанной норме говорится, что если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в договоре либо - при отсутствии в договоре соответствующего условия - для обычного использования, заказчик вправе, поскольку иное не установлено законодательными актами или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
1) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре (п. 1 ст. 635). 
Также, если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных убытков (п. 3 ст. 635).
В данном случае, заказчик имеет право на полное возмещение убытков (350 тыс. тенге), если сумеет доказать, что отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены.
 При этом, в соответствии с п. 1 ст. 630 Кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить подрядчику об этом. Из фабулы дела неясно, когда были обнаружены Заказчиком недостатки и проводилась ли проверка товара Заказчиком при приемке.
Данный факт имеет важное значение, т.к. от этого зависит решение суда. Так как в случае, если заказчик принял результаты работы без проверки, то он лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (п. 3 ст. 630 Кодекса).
Кроме того, необходимо обратить внимание на какие недостатки указывает ответчик, т.к. в соответствии с п.2 ст.630 Кодекса заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случае, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать следующие выводы. 
Вам необходимо указать в какой момент была произведена приемка товара и когда были обнаружены недостатки. Также необходимо указать обговаривал ли Заказчик данные недостатки ранее с Вами или нет. Предприняли ли Вы какие-либо шаги для их устранения. 
Кроме того, вы имеете право назначить экспертизу для установления факта являются ли недостатки товара неустранимыми. Так в соответствии с п.6 ст.630 Кодекса при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Ибраим Айтолкын
Вопрос от: Айдар

Доброго времени суток! У меня вопрос по наследственному праву. в 2018 году не стало моего отца. В моей семье остались мать и мой брат (супруга, два ребенка). Родители не в разводе, отца потеряли неожиданно (инсульт). Далее, у отца имеются в настоящее время родители, мать и отец. При жизни, отец привез их в город из села, купил квартиру, машину, гараж. В общем устроил как "положено". Так вот, после смерти отца, у нотариуса было составлено право на собственность, а именно на дом, где мы живем. Родители в браке с 1989 года. Отец был сотрудник полиции, и получил квартиру, когда состоял в браке, далее эта квартира была приватизирована и продана. На эти деньги, в 1998 году был куплен настоящий дом, в котором мы и живем по настоящее время. Договор купли продажи был оформлен как акт ДАРЕНИЯ от предыдущего хозяина на отца, так как сделали его для исключения риска изъятия при коррупционном преступлении. Произошла семейная ссора, и бабушка, дедушка (родители отца, наследники) бьют нас "монетой". Они наняли адвоката, подали иск в суд на выплату долей от уже! оцененного дома (акт взяли у нас). ! Вопросы: Родители отца не содержали дом, не делали в нем ремонт, не строили баню, не плотили кредиты за эти ремонты, не клали асфальт и т.д. и т.п, так почему мы должны выплачивать им равные доли? (две доли). И почему у матери, супруги отца, лишь одна доля от дома? почему у нее не 1/2 дома, а остальные 1/2 не делится между бабушкой дедушкой, детьми (первая очередь наследства).??? Даритель дома умер, есть свидетель*.


Ответ: Здравствуйте Айдар!
В первую очередь обращаю Ваше внимание на то, что наследование по закону осуществляется в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.
На сегодняшний день установлено семь очередей наследования по закону. В соответствии со статьей 1061 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя, в том числе родившиеся поле его смерти, супруг (супруга) и родители наследодателя, наравне с ними наследуют также внуки наследодателя и их потомки по праву представления (в случае если их родители умерли до открытия наследства).
То обстоятельство, что имущество получено наследодателем в дар свидетельствует о том, что оно не является совместной собственностью супругов, а было только собственностью мужа. Данная норма указана в подпункте 2) пункта 1 статьи 35 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». "Собственностью каждого из супругов являются: имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам”. Исходя из этого, имущество (полученное наследодателем в дар) будет разделено между наследниками одной очереди поровну.
В данном случае каждый из наследников: Вы, ваш брат, Ваша мать и родители отца (наследодателя) будут наследовать в равных долях, а именно 1/5 от имущества. Далее имущество будет находиться в долевой собственности, раздел которого регулируется статьей 218 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Так, согласно статье 218 Гражданского кодекса Республики Казахстан, имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.
Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. 
Если выдел доли в натуре не допускается законодательными актами или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
В данном случае родители наследодателя имеют право на выплату стоимости их доли.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Абдукадыр Шыңғысхан
Вопрос от: Михаил

Возможна покупка жилья у тещи на пенсионные?


Ответ: Здравствуйте, Михаил!
Исходя из предоставленных Вами данных, мы готовы ответить на Ваш вопрос.
В первую очередь необходимо отметить, что в данном случае покупка жилья у матери Вашей жены возможна, в соответствии с Правилами использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, где четко указан порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.
Исходя из Вашего вопроса, в соответствии с подп.1 п.5 Главы 2 «Порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий» Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать на следующие цели улучшения жилищных условий по территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан: полного расчета по гражданско-правовым сделкам, связанных с приобретением жилища в собственность по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища. Однако, стоит отметить, что нельзя покупать жилье у супруга (-ги) или близких родственников. Но мама Вашей супруги («теща») согласно подп.4 п.2 Главы 1 «Общие положения» Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан не входит в круг близких родственников, поскольку в данный круг входят родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Таким образом, оснований для ограничения покупки жилья у тещи на пенсионные выплаты, по-нашему мнению, не имеются.
В заключение хотелось бы определить порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. В соответствии с п.3 и п.4 Главы 2 «Порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий» Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан: Для использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий 1)заявитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ 2)заявитель посредством ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора, авторизуется на интернет - ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку на открытие специального счета. 3) Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора. После открытия специального счета заявитель заполняет электронные заявления на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, определенных статьей 353-1 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", удостоверяемые ЭЦП заявителя.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Ким Анна
Вопрос от: Булбул

Здравствуйте,5 -февраля 2021 году случилось дтп. Виновник дтп все скинул на страховую компанию. Теперь стр.компания оценила так что у моей машины износ амортизации на 50% и сумму сократили на 50%. Хотела узнать что я могу делать в таких ситуациях? Ни где же мне не будут продавать со скидкой 50% . Хочу узнать что я могу сделать, чтобы СК выплатила на 100%?


Ответ: Здравствуйте, Булбул!
В пункте 1 статьи 820 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее по тексту – ГК РК) указано, что «страховая выплата – это сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая либо при наступлении срока, определенного в договоре накопительного страхования». Другими словами, это деньги, которые выплачиваются страховой компанией при наступлении страхового случая.
Согласно пункту 2 статьи 820 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, размер страховой выплаты устанавливается договором страхования. В случае обязательного страхования, порядок определения размеров страховой выплаты устанавливается отдельным законодательным актом Республики Казахстан, который регулирует обязательный вид страхования.
Амортизация (износ) – это количественная мера физического старения под влиянием внешних и внутренних факторов, полученного в процессе эксплуатации и характеризующего состояния как всего транспортного средства, так и отдельных его частей.
Проще говоря, Амортизация транспортного средства — это учет естественного износа автомобиля в целом и отдельных составных частей конструкции ТС. Каждая машина имеет свой ресурс, который в процессе эксплуатации уменьшается.
Для определения процента амортизации ТС важно знать срок его «полезного» использования, а также пробег.
Согласно п.5, Постановления Правления Национального Банка РК, Об утверждении Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству
Восстановительный ремонт - комплекс работ, необходимых для восстановления технических характеристик транспортного средства и его потребительских свойств, которые данное транспортное средство имело непосредственно до повреждения.
Под стоимостью восстановительного ремонта транспортного средства понимается наиболее вероятная сумма затрат, достаточная для восстановления транспортного средства до исходного (доаварийного) состояния.
То есть, восстановить ТС необходимо так, каким оно было до ДТП, но никак не способствовать его улучшению.
Поэтому и применяется коэффициент амортизации. Взыскивание суммы, предусмотренной без амортизации, будет являться неосновательным обогащением. (ст. 953 ГК РК).
При наличии спора, возникающего из договора страхования, страхователь (потерпевший, выгодоприобретатель) вправе обратиться к страховому омбудсману для урегулирования данного спора.
Страховой омбудсман – независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий при нарушении прав потребителей страховых услуг. Плата за услуги страхового омбудсмана не взимается.
При этом решения принятые страховым омбудсманом по разногласиям являются обязательными для страховой организации.
В случае несогласия с суммой, которую Вам насчитали, нужно обращаться к независимым оценщикам, юристам, специализирующимся по делам о страховке, к страховому омбудсмену (с ним всё намного проще — не надо писать сложных исковых заявлений, заручившись помощью специализированных юристов, и т. д.) и, наконец, уже в качестве крайней меры доказывать свою правоту в суде.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Бекжан Алдияр
Вопрос от: Айгуль

Добрый день. Подскажите пожалуйста мы проживаем в квартире с августа 2015 г посей день можем ли мы подать исковое заявление по приобретательской давности на эту квартиру ссылаясь на Статья 240. Приобретательная давность 1. Гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие как своим собственным недвижимым имуществом в течение семи лет, либо иным имуществом не менее пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). Так как в статье прописывают в течение семи лет. Или нам надо ждать 7 лет? Заранее благодарна за вашу помощь.

Ответ: Здравствуйте, Айгуль!
Вы не можете подать исковое заявление о признании права собственности по приобретательной давности на данную квартиру, так как фактически владеете ею только шесть лет. Владение недвижимым имуществом в течение семи лет означает, что вы должны будете именно в течение семи лет добросовестно, открыто и непрерывно владеть квартирой как своим собственным недвижимым имуществом, пока не окончится приобретательная давность длиною в семь лет. Данный срок предусмотрен, поскольку есть предположение о наличии собственника имущества.
Хотим вас предупредить, что в приобретательную давность в силу комментируемой статьи не засчитывается время, когда владение жилищем осуществлялось на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.) или жилище было закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Также для приобретения права собственности по давности владения вы, прежде всего, должны владеть имуществом добросовестно, открыто и непрерывно в совокупности. Владеть непрерывно означает, что квартира у вас находится в течение семи лет, без передачи права владения третьим лицам. Владеть открыто означает, что вы владеете квартирой как своей собственной, что должно быть очевидным для всех других лиц и свидетельствовать также о добросовестности владения, вы не принимаете никаких мер, направленных на то, чтобы скрыть обстоятельство владения жилищем, несете бремя содержания жилища, оплачиваете коммунальные услуги и т.п. согласно п. 10 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан "О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником" от 20 апреля 2006 года N 3.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Албакова Анета
Вопрос от: Нурбол

Здравствуйте, я курсант военного вуза. Должен ли я буду возмещать какие-нибудь средства при отчислений по собственному желанию в период обучения?


Ответ: Здравствуйте, Нурбол!
После анализа Вашего запроса, мы пришли к следующим выводам, на которые мы хотим обратить Ваше внимание. 
Согласно пункту 7 статьи 26 Закона РК от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих": Военнослужащий, отчисленный из военного учебного заведения за неуспеваемость, недисциплинированность, по своей инициативе, в результате увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, а также отказавшийся заключить контракт о прохождении воинской службы, обязан возместить государству бюджетные средства, соответствующие затратам на обеспечение питанием, выплату стипендии и проезд курсантов и кадетов военных учебных заведений в период их обучения в военном учебном заведении в статусе военнослужащего, за исключением затрат первого года обучения в статусе военнослужащего.
Таким образом, в случае отчисления из ВУЗа по собственной инициативе, Вы обязаны возместить государству затраченные на вас бюджетные средства.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Мұхан Шыңғыс